Ответственное обращение с животным – юридическая обязанность

С 1 января 2020 года в России вступил в силу федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об ответственном обращении с животными), одним из принципов которого провозглашена ответственность человека за судьбу животного.

Правила выгула животных

При выгуле владелец собаки должен исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках.

Нужен ли намордник и поводок?

Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974 утвержден перечень, согласно которому 12 пород собак и их метисы отнесены к потенциально опасным. В список включены породы собак генетически предрасположенные к проявлению агрессии и силы, а также породы, используемые для травли.
Таких собак без поводка и намордника выгуливать запрещено!
Исключение — нахождение такой собаки на огороженной территории, принадлежащей владельцу, при этом должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии такой собаки при входе на данную территорию, проще говоря на калитке должна быть прикреплена табличка «Осторожно, злая собака».

Собаки других пород могут гулять без намордника, но выводить на прогулку необходимо на поводке.
В магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте запрещено находиться с собакой без поводка и намордника.
Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах, злобным собакам при этом следует надевать намордник.


Нужно ли убрать за собакой?


Владелец собаки обязан обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности в местах и на территориях общего пользования. Для этого необходимо носить с собой совок и пакет. Для таких отходов должны быть установлены специальные урны, которые, чаще всего, отсутствуют.


Где гулять?


Законом об ответственном обращении с животными не допускается выгул питомца вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. Однако, есть разница между выгулом собаки и тем, когда хозяин вместе с собакой пересекает территорию парка или сквера. Пересекать можно везде, исключения всего четыре в Москве: Усадьба Кусково, Музей-заповедник «Царицыно», Московская усадьба Деда Мороза, Сад «Эрмитаж».
Во всех остальных парках и скверах нет никаких запретов, только ограничение: собака всегда должна быть на поводке, а если это бойцовая порода, то — и в наморднике.
На сайте mos.ru есть подробная информация для владельцев собак по районам, где можно и нельзя выгуливать питомцев https://www.mos.ru/city/projects/parks/dog/


Обязательна ли вакцинация от бешенства?


Вакцинация животных (собак, кошек, хорьков и других плотоядных) против бешенства и собак против лептоспироза на территории Российской Федерации является обязательной. Вакцинация в государственных ветеринарных лечебницах вакциной отечественного производства проводится бесплатно.


Если собака у соседа слишком сильно лает – это нарушение закона?

Слишком сильный и продолжительный шум от лая собаки является нарушением Закона об ответственном обращении с животными» и, так называемого, «закона о тишине».
В том случае, если она нарушает тишину в период с 7 до 23 часов, а также в воскресенье, при условии, что шум превышает 40–55 децибел (зависит от того, по какому документу мы будем сверять разрешенный уровень шума). Для сравнения, 55 децибел – это звук работающего мотора автомобиля.


Куда жаловаться?

  • — Первый шаг – решить проблему мирно, договориться с владельцем животного. Например, если хозяин уходит на работу и не слышит лая собаки, он может не понимать, насколько шум мешает. В некоторых случаях можно договориться полюбовно, найти компромиссное решение, чтобы собака не мешала. Важно! Чего делать не нужно, так это пытаться решить вопрос силой или скандалом. В этом случае нарушать закон будете уже вы. Попытки припугнуть или причинить вред животному могут привести к тому, что на вас подадут в суд за порчу имущества, угрозы или причинение вреда.
  • — При нарушении порядка выгула можно подать жалобу в администрацию города Москвы по вашему району, в том числе посредством сервиса «Электронная приемная». При этом большим плюсом будет наличие доказательств — фотографий либо видеозапись. Также можно подать коллективную жалобу от жильцов, это повысит шансы на её рассмотрение.
    Кроме этого, в случае постоянных, массовых нарушений, при отсутствии должной реакции со стороны администрации, жалобы также можно подавать непосредственно на бездействие административных комиссий в прокуратуру либо в вышестоящие инстанции администрации
  • — Можно также обращаться к участковому или в полицию, например, если беспокоит шум лая собаки. Сложность заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов должны зафиксировать правонарушение, приехав на вызов. То есть собака должна шуметь именно тогда, когда они прибудут к вам. Участковый обязан принять меры, например, провести беседу с хозяевами животного.
  • — Также провести разъясняющую беседу с соседями могут представители ТСЖ, ЖЭК, УК.
  • — Самая радикальная мера – обратиться в суд. В этом случае вам придется собрать доказательства того, что соседи нарушают тишину. В качестве таковых подойдут видеоматериалы, аудиозаписи, свидетельства других соседей (если собака мешает многим, можно подать коллективный иск).


Общественный контроль

Любой изъявивший желание оказывать органам государственного надзора содействие на добровольной и безвозмездной основе может стать общественным инспектором, которому выдаётся соответствующее удостоверение. Региональные и муниципальные власти обязательно должны реагировать на все сигналы такого инспектора. Им разрешено беспрепятственно производить фото- и видеосъемку, а также аудиозапись, получать доступ на территорию приюта для животных и в его помещения. Решение о выдаче удостоверения принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по Московской области.


Ответственность:


С точки зрения законодательства животное является частной собственностью владельца. К самому питомцу не могут быть предъявлены претензии, но вот владелец полностью отвечает за действия животного. Если причинен вред окружающим (физический, моральный), владелец несет ответственность в соответствии с законодательством: гражданскую, административную и даже уголовную.
К примеру, ст. 5.1. КоАП города Москвы предусматривает ответственность, в числе прочего:


За нарушение правил выгула на территории города Москвы, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, образовательных учреждений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей.


За появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых природных территориях предусмотрен – штраф на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей.


За допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека (если нет признаков причинения тяжкого вреда здоровью) – штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 4000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 10 000 до 60 000 рублей.


За натравливание домашнего животного на людей или животных – штраф для граждан в размере от 2000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 10000 рублей.


За уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях – штраф для граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 4000 до 6000 рублей.


Уголовная ответственность предусмотрена, если собака нанесет тяжелые телесные повреждения, и при этом действия ее хозяина будут умышленно направлены на причинение такого вреда, либо если наступил летальный исход по неосторожности собственника животного.


Также, в случае нападения собаки, ее собственника можно привлечь к гражданско-правовой ответственности и взыскать компенсацию материального ущерба и морального вреда.

Однако не стоит забывать, что несмотря на предусмотренную для владельцев собак ответственность, каждый человек в первую очередь сам несет ответственность за свое здоровье и безопасность, поэтому не рекомендуется:

  • — контактировать с бездомными (бродячими) и дикими животными, особенно в тех случаях, когда имеются такие признаки, как агрессия, обильное слюнотечение, заторможенная реакция;
  • — кормить с рук и гладить диких и безнадзорных домашних животных;
  • — без повода провоцировать животное (громким шумом, резким движением, палкой, камнями и т.д.) на нападение.
налог

Налоговые льготы

Как получить налоговую льготу IT компании

С 1 января 2021 года компании-разработчики программ ЭВМ вправе применить пониженную ставку по налогу на прибыль в 3 вместо 20 % и пониженный тариф по страховым взносам — 6 вместо 14 %. Освобождение по НДС сохранится в отношении программ ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ.

Из анализа статей 149, 284, 427 НК РФ, чтобы воспользоваться льготными ставками и тарифами, организации нужно выполнить несколько условий:

НалогУсловияСниженный налог
Налог на прибыль
Аккредитация в Минцифры России2. Выручка более 90 %* от:- реализации экземпляров разработанных организацией ПО, баз данных, — передачи исключительных прав/предоставление лицензий на разработанные ПО, базы данных, — предоставления удаленного доступа к ПО, базам данных;- в т.ч. обновления к ним и дополнительные функциональные возможности;- оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации ПО, баз данных;- оказания услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных ПО, баз данных.Среднесписочное количество сотрудников не менее 7 чел.




3 %
Страховые взносы




Пенсионные взносы – 6 %ОМС – 0,1 %Соц. страхование – 1,5 %





НДСВключение ПО или базы данных в реестр российских программ для ЭВМ и баз данныхНе облагается**:- реализация исключительных прав на ПО и базы данных,- реализация прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через сеть «Интернет»

Важно! *Для применении IT-льгот по налогу на прибыль и страховым взносам действует общее условие — учитываемая выручка от реализации ПО (90 %) не должна быть получена от реализации ПО/баз данных для использования клиентом в целях размещения рекламы, размещения товаров, поиска продавцов или покупателей (т.е. услуг маркетплейса).

** Применение IT-льгот по НДС невозможно для дохода, полученного в результате операций по реализации прав на ПО, которые состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в сети «Интернет» и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети «Интернет», осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.

Требования для регистрации в качестве российского ПО

(на основании Правил, утвержденных Постановлением № 1236 от 16.11.20215г.):

  1. Большая часть компании-производителя должна быть в собственности россиян.
  2. Общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выполнение работ, оказание услуг по разработке, модификации и адаптации ПО или базы данных в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц, контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, агентов, представителей иностранных лиц и контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, составляет менее 30 процентов выручки, полученной правообладателем (правообладателями) за истекший календарный год в качестве вознаграждения за предоставление права использования ПО или базы данных на основании лицензионного или иного вида договора;
  3. Программа должна полностью принадлежать компании на территории всего мира. Ее компоненты должны использоваться законно — на основании лицензий, в том числе открытых. ПО и его компоненты не должны иметь ограничений на использование на территории России или некоторых регионов.
  4. Сведения о программном обеспечении не составляют государственную тайну и программное обеспечение не содержит сведений, составляющих государственную тайну;
  5. ПО не имеет принудительного обновления и управления из-за рубежа;
  6. Гарантийное обслуживание, техническая поддержка и модернизация ПО осуществляются российской коммерческой или некоммерческой организацией без преобладающего иностранного участия либо гражданином Российской Федерации.

Персональные данные. Новые правила обработки персональных данных.

Персональные данные (ПД) — любая информация, прямо или косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу. Персональные данные могут быть разрешенными для распространения согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных)).
К персональным данным относятся:

  • фамилия, имя, отчество;
  • — пол, возраст;
  • изображение человека (фотография и видеозапись), которое позволяет установить личность и с этой целью используется оператором (Разъяснения Роскомнадзора от 02.09.2013г.);
  • образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о повышении квалификации;
  • место жительства;
  • семейное положение, наличие детей, родственные связи;
  • факты биографии и трудовая деятельность (место работы, судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на государственной службе и др.);
  • финансовое положение. Сведения о заработной плате также являются персональными данными (Письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08КМ-3681);
  • деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
  • прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.

С 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных».
Вместо понятия «общедоступные» персональные данные введено новое понятие:


Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном законом.


Это означает, что пока человек не даст согласия, публиковать его данные нельзя. Нельзя даже на корпоративных сайтах в разделах, аналогичным «О команде», «Наши сотрудники».
Мы все хорошо знаем, что сбор персональных данных разного рода операторами происходит довольно часто. Свои данные мы указываем везде: открытие счета, получение посылки по почте, запись на прием к врачу, оформление бонунсных карт и пр. При этом гарантировать сохранность персональных данных после их обработки очень сложно.


Например, при оформлении sim карты в салоне мобильной связи покупателю предоставляют договор, в котором уже проставлены отметки о согласии на предоставление персональной информации третьим лицам, не только в рекламных целях. Причем на требование убрать проставленные отметки могут ответить отказом, мотивируя свое решение политикой организации и пр. Как результат, данные клиента могут попасть совершенно в любые руки, включая недоброжелателей и злоумышленников.


Ранее у третьих лиц оставалась некая «лазейка» в законе. В частности, они также могли осуществлять сбор, хранение и передачу данных. А субъекты, чьи персональные данные были переданы третьим лицам, могли требовать их удаления только при соблюдении обязательных условий: необходимо доказать, что данные получены незаконно, потеряли актуальность, являются неполными и т.п. С принятием поправок в ФЗ данное правило изменилось. Теперь лицо может требовать ограничения пользования и удаления персональных данных у любого оператора, которому стали известные персональные данные. Причину такого решения субъект персональных данных указывать больше не обязан.


Кроме того, теперь лицо само сможет решать какие из его персональных данных могут быть использованы. Если субъект не дал прямого письменного разрешения на использование своих персональных данных, то оператор, получивший сведения, имеет право на их обработку, но не имеет права на распространение.


Соблюдать положения закона обязаны все операторы, в том числе те, которые публично выкладывают персональные данные для общего доступа. Например, таковыми признаются социальные сети. Согласие на использование персональных данных необходимо будет направить через социальную сеть или на юридический адрес компании. Впоследствии предполагается, что предоставить согласие можно будет через специальную систему, которую создаст Роскомнадзор. Таким же способом предполагается передавать требование на прекращение использования персональных данных. С момента получения требования оператор должен прекратить использование персональных данных в течение 3 рабочих дней.


Если использование персональных данных так и не было прекращено, лицо имеет право обратиться в суд. По решению суда, вступившему в законную силу, оператор обязан прекратить передачу и использование персональных данных.


Если оператор не прекратил использовать и передавать персональные данные, то для него предусмотрена ответственность, согласно ст. 13.11 действующего КоАП РФ — от 6000 до 150 000 рублей в зависимости от субъекта – нарушителя.


Согласие на обработку и распространение персональных данных.
Ранее все виды обработки ПД могли быть прописаны в одном согласии. С 1 марта 2021 года правила изменились: человек может дать согласие на обработку персональных данных, но в тоже время не разрешить их распространять.


Попробуем на примерах объяснить нюансы.
Обработка — это любое действие с персональными данными, в том числе: сбор, запись, систематизация; накопление, хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.


Из этого следует, что распространение —  это один из случаев передачи персональных данных (например, размещение профилей в соцсетях, отзывы на сайтах, информация о сотрудниках и др.) Распространение отличается от предоставления и доступа к персональным данным. Соответственно и согласия для этих случаев обработки разные.

Роскомнадзор утвердил краткий чек-лист содержания такого согласия:

  • Фамилия, имя, отчество субъекта.
  • Контакты субъекта: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта.
  • Наименование оператора персональных данных, ИНН, ОГРН и адрес, указанный в ЕГРЮЛ.
  • Сведения об информационных ресурсах, где будут распространятся персональные данные.
  • Цель или цели распространения персональных данных.
  • Категории и перечень персональных данных, распространение которых субъект разрешает.
  • Категории и перечень персональных данных, для распространения которых субъект устанавливает условия и запреты. Заполняется по желанию субъекта.
  • Условия, при которых персональные данные могут передавать только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников. Заполняется по желанию субъекта.
  • Четко определенный срок действия согласия.

банкротство

Банкротство граждан. Способы и последствия.

Гражданин предполагается неплатежеспособным, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
• гражданин перестал исполнять денежные обязательства и (или) уплачивать обязательные платежи;
• гражданин не исполнил более 10% совокупного размера денежных обязательств и (или) обязательных платежей в течение более одного месяца;
• размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;
• наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Гражданин может быть признан банкротом (неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным долгам, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (налогов, сборов) в судебном порядке, а также путем внесудебной процедуры.


• В судебном порядке.
Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд по месту жительства гражданином лично, по почте либо в электронной форме при следующих условиях:
•долг не менее 500 тыс. руб.
•просрочка более 3 месяцев.
Госпошлина 300 руб.
Последствия, наступающие после вынесения арбитражным судом определения, содержащего указание на введение реструктуризации долгов:
• вводится мораторий на удовлетворение требований по обязательствам должника;
• прекращается начисление неустоек (пеней, штрафов), иных финансовых санкций и процентов по обязательствам, кроме текущих платежей;
• снимаются ранее наложенные аресты и иные ограничения распоряжения имуществом;
• сделки по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 50 тыс. руб., по получению и выдаче займов, получению кредитов, по передаче имущества в залог, а также распоряжение денежными средствами на банковских счетах (вкладах) могут совершаться должником лишь с предварительного письменного согласия финансового управляющего. Без согласия финансового управляющего возможно распоряжаться денежными средствами на специальном банковском счете в пределах 50 тыс. руб. ежемесячно.
Внесудебное банкротство гражданина.
На основании заявления, поданного в МФЦ по месту жительства при соблюдении следующих условий:
общий размер долга не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб.
на дату подачи заявления в отношении должника окончено исполнительное исполнительного производства.
Рассматривается такое заявление без взимания платы. Через полгода со дня включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве процедура внесудебного банкротства гражданина завершается.


Последствия признания гражданина банкротом:
1) в течение пяти лет гражданин не может взять кредит/заем без указания на факт своего банкротства, а также повторно заявить о возбуждении дела о признании его банкротом;
2) гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в его управлении в течение следующих периодов:
• 10 лет — в отношении кредитной организации;
• 5 лет — в отношении страховой организации, НПФ, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и НПФ или микрофинансовой компании;
• 3 года — в отношении иных организаций.
Такие же последствия применяются в процедуре внесудебного банкротства. Подать повторное заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке возможно не ранее чем через 10 лет после завершения нынешней процедуры.
Если по итогам завершения расчетов с кредиторами в случае признания гражданина банкротом у него остались непогашенные суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогам, такие суммы признаются безнадежными к взысканию. Также гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Обратите внимание! Отсутствие у гражданина имущества, за счет которого возможно пропорционально удовлетворить требования кредиторов, само по себе не является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве этого гражданина (Определение по делу N А70-14095/2015).
Признание гражданина банкротом не влечет ограничение его дееспособности (возможности приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их), т.о. гражданин вправе заключать любые договоры и заниматься трудовой или иной деятельностью без образования юридического лица.
Материал подготовлен на основании: Закона № 127-ФЗ, ГК РФ, позиции ВС РФ, а также на основе правоприменительной практики.

Иностранный работник: порядок оформления

Все чаще российские организации из самых разных отраслей хотят, чтобы на них работали иностранные мигранты. При этом некоторые работодатели не могут позволить себе иностранных рабочих только потому, что не знают, как правильно оформить мигранта на работу, или у них нет миграционных и кадровых специалистов, или боятся получить штраф, случайно нарушив миграционное законодательство. А штрафы действительно существенные – до 1 000 000 рублей за каждого «нелегала», то есть за каждого неоформленного или неправильно оформленного иностранца на объекте.
Попробуем немного разобраться в этом вопросе.

Статусы иностранных граждан
Порядок и правила оформления иностранца на работу зависят от его статуса в РФ. Права и обязанности граждан других государств на территории РФ регулируются ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.02г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Закон предусматривает три статуса иностранцев и лиц без гражданства:
Временно пребывающий. В эту группу попадают все иностранные граждане, которые находятся в России без вида на жительство, но обязательно с миграционной картой.
Временно проживающий. У представителей этой категории есть разрешение на временное проживание (РВП). Оно выдается на определенный срок, обычно это 3 года.
Постоянно проживающий. В этой категории — обладатели вида на жительства (ВНЖ) на 5 лет, которое можно продлевать. Допуск выдается тем, кто прожил в стране как минимум 12 месяцев.
В зависимости от гражданской принадлежности, временно пребывающий иностранец въезжает в Россию с визой или без. В отдельную группу попадают высококвалифицированные специалисты. Для них — особые требования.

Прием на работу безвизовых иностранцев
Для представителей Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии действует безвизовый режим и особый упрощенный режим трудоустройства, так как это страны-участницы ЕАЭС — Евразийского экономического союза. Работники с гражданством стран-участниц ЕАЭС оформляются на работу так же, как и россияне. Патентов и разрешений им получать не надо. К стандартному пакету документов при приеме на работу для иностранца может добавиться полис ДМС. Но если работодатель сам заключит договор со страховой компанией, в этом нет необходимости, ведь у работника будет обязательная медстраховка.

Для остальных безвизовых иностранцев.
С полным списком государств, граждане которых могут въезжать в Россию без визы, можно ознакомиться на сайте консульского информационного портала.
В случае с временно пребывающими в России представителями этих стран имеет место прием на работу иностранных граждан с патентом.
То есть соискатель должен представить работодателю разрешающий документ — патент. Получить его он должен самостоятельно, в течение 30 дней с момента въезда в РФ. Также он сам оформляет местраховку и становится на миграционный учет. Основанием для получения патента служит миграционная карта с отметкой, что цель приезда — работа.
С точки зрения кадровых процедур трудоустройство безвизовых иностранцев такое же, как и россиян. А вот пакеты документов разные. В дополнение к стандартному набору граждане других государств должны предоставить:
Патент.
Полис добровольного медицинского страхования.
Миграционную карту.

Важно!
У каждого патента есть срок действия — 1–12 месяцев. Действительность патента надо проверять не только при заключении с иностранным гражданином договора о приеме на работу, но и во время его трудовой деятельности. Если срок истечет, а человек будет еще трудоустроен, компанию строго накажут.
Еще один важный момент — территориальная и профессиональная принадлежность патента. Иностранец может работать только в том субъекте РФ, который выдал ему разрешающий документ и только по той профессии, которая в нем прописана.

Прием на работу иностранца с РВП
Разрешение на временное проживание — это не всегда отдельный документ, может быть штампом в паспорте. Трудоустройство работников с таким статусом происходит по стандартной для россиян схеме, но кадровая работа с ними требует особого внимания.


Важно!
Если вы приняли в штат такого сотрудника, обратите внимание на «срок годности» РВП. Обычно это 3 года. Следите, чтобы разрешение было действительным в течение всего периода работы иностранца в вашей компании. Если нужно — напомните работнику о необходимости продления.

Прием на работу иностранца из визовой страны
Это наиболее хлопотный для работодателя вариант, так как требуется получить разрешение на привлечение к работе иностранцев. Процесс многоэтапный, занимает немало времени. Пошаговая инструкция приема на работу иностранного гражданина выглядит так:
Шаг 1. Подача заявки в центр занятости. Центр в течение месяца будет пытаться удовлетворить потребность работодателя российскими кадрами. Если не удастся — заявку на привлечение иностранных работников одобрят.
Шаг 2. Получение в МВД разрешения привлечь иностранцев в штат. Надо подать заявление и оплатить пошлину. Срок действия полученного разрешения — 1 год. После этого, если работодатель захочет продлить сотрудничество с работником, надо будет подавать новую заявку. Время рассмотрения заявления — до 30 дней.
Если у работодателя есть долги по налогам и взносам либо нулевая налоговая отчетность, он получит отказ в приеме на работу иностранного гражданина.
Шаг 3. Получение в МВД разрешения на работу в России для соискателя. Пакет документов включает:
Заявление.
Медсправка об отсутствии ВИЧ и инфекционных заболеваний.
Фото соискателя и копию его паспорта.


Документы, которые выданы страной, откуда приезжает будущий работник, следует легализовать в России. Будущий работник тоже должен оплатить госпошлину. Время рассмотрения заявки — до 15 рабочих дней.
Шаг 4. Оформление рабочей визы для иностранца. Документы на оформление приглашения можно подать в МВД одновременно с пакетом для разрешения на работу. Вот список:
Ходатайство.
Оригинал паспорта или другого удостоверения личности представителя работодателя.
Копия паспорта будущего работника.
Гарантийные письма от работодателя, где он обязуется предоставить иностранному сотруднику материальное, медицинское и жилищное обеспечение.

На основании готового приглашения сотрудник получит в консульстве визу, а по прибытию в Россию — разрешение на работу.
Шаг 5. Ознакомление с ЛНА и подписание трудового договора. На этом этапе надо провести стандартные процедуры трудоустройства новых работников: ознакомить с ПВТР и должностными инструкциями, подписать трудовой договор, издать приказ.


Прием на работу высококвалифицированных специалистов
Трудоустройство специалистов из этой категории повторяет с процесс для остальных визовых иностранцев, начиная с Шага 3. Обращаться в центр занятости и писать в МВД заявление о приеме иностранного гражданина на работу не надо. С этой точки зрения решение кажется более простым для работодателя.
Но оно дороже обходится. Дело в том, что для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС) установлен нижний предел зарплаты. Для большинства специалистов это 167 000 рублей в месяц.
ВКС тоже должны получить разрешение на работу в России, оплатив обычную пошлину в 3500 рублей.

Уведомление о приеме на работу иностранного гражданина
Согласно законодательству, работодатель должен в течение 3 дней с момента трудоустройства иностранного работника уведомить об этом миграционную службу. Сообщать надо обо всех гражданах других государств, принятых на работу: с визой, без визы, с видом на жительство и РВП, из стран ЕАЭС и даже беженцах. (Форма уведомления обновлена 20 октября 2020 года).
Если опоздать с подачей данных, нарушение будет приравнено к неуведомлению о приеме на работу иностранного гражданина. Наказание — штраф 400–800 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 дней.

Как правильно оформить расписку

Что написано пером, не вырубишь топором… всегда ли?

Нередко возникают случаи, когда нужно зафиксировать факт передачи наличных (в долг или в качестве подтверждения оплаты, и др.). Если сумма наличных больше 10 000, закон предписывает оформлять письменный документ. Чаще всего в таких случаях составляют расписку. 

Расписка и договор займа не одно и то же.

Расписка – документ, который может лишь подтверждать наличие договора займа и его условий, и удостоверяет передачу займодавцем определенной денежной суммы (п.2 ст. 808 ГК РФ).

Судебной практикой сформирована правовая позиция, согласно которой документы, в которых не указано основание передачи денежных средств (реквизиты договора займа), не подтверждают наличия заемных отношений между сторонами. Все риски по неправильному составлению договора займа лежат на заимодавце (кредиторе), который и должен доказать, что соглашение было заключено. (Определение ВС РФ от 04.10.2016г. по делу № 78-КГ16-44).

Как правильно оформить расписку, чтобы она действительно подтверждала обязательства заемщика?

1.При передаче денег в долг: 

Расписка однозначно подтверждает, что заключен договор займа лишь в том случае, если в ней указаны все его существенные условия:

— стороны (заемщик и займодавец), включая ФИО, дату рождения, паспортные данные и адрес места жительства;

— суть обязательства: передача денег на возвратной основе. При возможности указать цели займа;

— срок возврата денег;

— сумма, подлежащая возврату.

Поэтому самым надежным способом оформить заем является письменный договор.

Он составляется от имени обеих сторон, ими же подписывается, и включает в себя все условия заемных отношений. А если заверить его у нотариуса, то можно значительно упростить себе задачу взыскания долга в будущем (если возникнет такая проблема). Дело в том, что по нотариальному договору долг можно взыскать без суда, получив исполнительную надпись у нотариуса.

2.При передаче денег в качестве оплаты:

Например, продавец выдает покупателю расписку, что получил от него определенную сумму денег.

Несмотря на то, что в составлении такой расписки обычно участвует лишь одна сторона договора – получатель денег, рекомендуется указывать: ФИО, дату рождения, паспортные данные и адрес место жительства обеих сторон, а также информацию во исполнение какого договора передаются деньги (или за какое имущество).

Должен ли кредитор доказывать наличие у него необходимой суммы на момент заключения договора при споре о взыскании долга?

Источник возникновения денег у кредитора не имеет значения для разрешения споров о взыскании долга, такую позицию укрепил ВС РФ в Определении от 01.12.2020г. по делу № 46-КГ20-21-К6.

Однако подобную проверку финансовой состоятельности кредитора суд может инициировать, если у него есть сомнения в реальности договора, это следует из п. 8.1 «Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» от 08.07.2020г.

Поскольку в делах о несостоятельности особенно высок риск предъявления фиктивных требований, в них также действует повышенный стандарт доказывания, указывал ВАС в своем Постановлении от 22.06.2012 № 35 (п. 26).

Почему после возврата долга должнику не стоит уничтожать расписку?

Казалось бы, деньги возвращены кредитору, обязательства исполнены, нужно порвать расписку и забыть о ней. Однако недобросовестными бывают не только должники. В случае отсутствия иного доказательства передачи денег, существует риск встретиться с кредитором в суде по требованию о взыскании денег. 

Поэтому после возврата денежных средств, должнику не стоит уничтожать расписку, а лучше попросить кредитора сделать отметку о получении денег и отсутствии претензий. 

Цифровые доказательства в суде

Еще пару лет назад суды скептически смотрели на представление доказательств в виде переписки из Whats App, скриншотов страниц из социальных сетей и т.д. Сейчас Интернет и соцсети становятся все более распространенным средством взаимодействия в трудовых и бизнес отношениях, и суды охотно принимают цифровую информацию в качестве доказательств.
Стоит отметить, что арбитражные суды гораздо чаще принимают такие доказательства в качестве надлежащих, чем суды общей юрисдикции. Зачастую суды общей юрисдикции отказывают, потому что такие доказательства не перечислены в ст. 71 ГПК («Письменные доказательства»).
Для того, чтобы цифровые доказательства были приняты и учтены при вынесении судебного решения, мы рекомендуем их тщательно проанализировать, четко сформулировать юридический факт, который доказательства подтверждают или опровергают, а также обезопасить себя до судебного разбирательства от возможного удаления информации оппонентом, например, воспользоваться нотариальным удостоверением цифровой информации (страниц в сети Интернет, переписки по электронной почте или в соц.сетях и пр.). Нотариальный протокол осмотра доказательств суды признают письменным доказательством.
Однако лучше принимать превентивные меры и, например, предусматривать в тексте договора возможность обмена информацией, относящейся к исполнению договора, посредством электронной переписки или через мессенджеры, а также указывать адреса эл.почты и номера телефонов.
Приведем несколько примеров их практики.
Сотрудница фитнес-студии смогла доказать, что действительно работала там на основании аудиосообщений от начальницы.
Две девушки работали в фитнес-студии массажистками, трудовые договоры не заключали. Когда работодатель не выплатила зарплату, сотрудницы обратились в суд. Чтобы подтвердить, что они действительно трудились у ИП, они предоставили данные об общении. В WhatsApp ИП создала группу для сотрудников, с ними она обменивалась аудиосообщениями по поводу графика работы, приема клиентов, размера и сроков выплаты зарплат. Все озвученные сведения совпадали с данными из журналов фитнес-студии. В частности, данные клиентов и время сеансов. Поэтому факт работы истиц у ИП является доказанным, решили две инстанции (дело № 2-2250/2018).
В другом случае электронная переписка подтвердила исполнение договора.
Общество «Раймс Мьюзик» и ИП Иван Столетов заключили договор о создании предпринимателем клипа. Общество внесло предоплату, но видео не получило. Чтобы вернуть аванс, компания обратилась в суд. Тогда ИП подал встречный иск с требованием взыскать задолженность по договору, т.к. условия соглашения он выполнил, клип изготовил в указанный срок, загрузил его на «Яндекс.Диск», а ссылку отправил заказчику по эл.почте. Предприниматель предоставил в суд нотариальный протокол осмотра электронной переписки и скриншоты с файлообменника. В ответ общество заявило, что в договоре они не предусматривали онлайн-общение, поэтому и «технологичные» доказательства нельзя принять. «Раймс Мьюзик» посчитал, что такие сообщения можно редактировать или удалять, они не позволяют установить отправителя. Несмотря на это, три инстанции встали на сторону ИП и обязали общество выплатить ему 250 000 руб. долга по договору (дело № А07-30863/2019).
Должница публиковала в соцсетях фотографии с машиной, которую официально продала до банкротства. Финуправляющий это увидел и оспорил сделку.
В качестве доказательств финуправляющий предоставил скриншоты странички в Facebook салона для животных, где новая собственница авто работала управляющей. Финуправляющий выяснил, что стороны знакомы. Конкурсный управляющий нашел должницу и во «ВКонтакте», там он обнаружил фотографии с проданным Mercedes после сделки. Подтвердить, что банкрот продолжила пользоваться иномаркой в личных целях, он смог с помощью скриншотов. 8-й ААС согласился с тем, что посты должницы в соцсетях подтверждают фактическое пользование транспортным средством премиум-класса. В результате суд признал договор купли-продажи недействительным, а авто указал вернуть в конкурсную массу. Решение покупательница попыталась обжаловать в кассации, АС Западно-Сибирского округа дело пока не рассмотрел (дело № А70-14377/2019).
Возврат товара на основании переписки в WhatsApp
После покупки аппарата для мягкого мороженого стоимостью 219 500 руб., Покупатель подключил оборудование и обнаружил, что оно не работает. Покупатель написал об этом поставщику в WhatsApp. Тот объяснил, что неполадки в работе связаны с нестабильностью напряжения в сети и нужно купить стабилизатор напряжения. Покупатель это сделал, но проблема не ушла. Тогда покупатель направил поставщику претензию с требованием вернуть деньги и забрать сломанный аппарат, но получил отказ, поэтому пришлось обратиться в суд. Переписку в мессенджере истец удостоверил у нотариуса и предоставил в качестве доказательств бездействия ответчика. Суд согласился с ним, что общество «Оборудование Сибири» не предложило провести диагностику устройства. В итоге три инстанции взыскали с ответчика стоимость товара, провозную плату, убытки за приобретенное сырье (смесь для мороженого), цену бесперебойника и судебные расходы. Всего почти 280 000 руб. (дело № А45-3442/2019).

Если Ваши права нарушены и есть только переписка, подтверждающая взаимоотношения с нарушителем, не спешите отказываться от защиты нарушенных прав. Грамотный юридический подход к сбору и оформлению доказательств поможет восстановить справедливость в досудебном порядке или в суде.

kreditori

С кем и в каких пределах придется расплачиваться наследникам

Верховная коллегия по гражданским делам ВС РФ представила пояснения, в каких случаях лучший выход для наследника – отказ от имущества покойного наследодателя.Нередко отмечаются такие жизненные ситуации, когда человек, ставший наследником, вместе с имуществом приобретает и массу неразрешимых проблем. Это проблемы и морального, и материального характера. Имеется в виду приобретение наследства, обремененного долговыми обязательствами. Наследодатель при жизни стал должником. Причем он брал в долг и у частных займодателей, и у финансовых организаций, оформляя крупные кредиты.Теперь, когда заёмщик скончался, его имущество переходит к наследникам. Но вместе с имуществом им достаётся и обязанность расплачиваться по долгам покойного. Вот и возникает вопрос, стоит ли брать на себя такую ответственность или же лучше отказаться от подобного наследства.

Пример судебного разбирательства, способного стать прецедентом

Гражданин при жизни набрал кредитов. Он умер, так и не расплатившись с кредиторами. Основной наследницей стала дочь. И сын получил кое – что, но впоследствии оказался неплатежеспособным.Тогда кредиторы решили взыскать именно с дочери все долги покойного отца, воспользовавшись положениями п. 2 ст. 323 ГК РФ.

Позиция местных судов

В местных судебных органах пошли навстречу требованиям кредиторов. Судьи посчитали, что именно гражданка обязана расплачиваться по кредитным обязательствам наследодателя, раз уж она согласилась стать солидарной наследницей (ответчицей).

Вроде бы всё по закону: принятие наследства предусматривает и согласие на погашение задолженности. Но наследница не согласилось с такой позицией местных судебных органов, так что проблему пришлось рассматривать Верховному суду РФ. А высший судебный орган не согласился с выводами нижестоящих судов.

Банк направляет свои претензии в суд

Кредитное учреждение подало иск в райсуд. Речь шла о сумме, превышающей полмиллиона рублей. Это долг покойного заёмщика по потребительскому кредиту.

А вот история самого кредита. Человек обратился в банк еще в 2011 году по поводу выдачи ему крупной суммы. Скончался он через 3 года, так и не расплатившись. Задолженность кредитор решил получить с наследницы.

Решение судов районного и краевого

Решением районного суда иск финансистов был удовлетворен. Нотариус подтвердил, что значительную долю наследства приняла дочь покойного должника. Значит, долги, оставленные умершим, следует взыскивать с нее. А так как взыскивать долг покойного наследодателя с ее брата оказалось занятием проблемным, кредитор решил воспользоваться положением о солидарной ответственности наследников-должников. Позиция краевого суда при подаче апелляции оказалась такой же.

Тогда наследница через своего адвоката обратилась в Верховный суд. Этот орган обязан проверять правомочность решений, вынесенных судами низших инстанций. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев все нюансы этого спора, сделала следующий вывод: позиция ответчицы заслуживает внимания.

Позиция наследопринимателя

Дочь покойного заявила, что имущество, которое ей должно было перейти по наследству, в действительности отсутствует. Хотя местные суды поддержали обратную позицию кредитора: отсутствие имущества наследница документально не подтвердила. То есть она об этом заявляла, но не убедительно.

Пределы ответа по долгам

Закон указывает, что наследник обязан отвечать по долговым обязательствам покойного наследодателя лишь в пределах стоимости того имущества, которое ему досталось (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Вот на какие моменты законодательства в подобных спорах рекомендовали своим коллегам обратить внимание судьи Верховного суда.

  1. Сколько определилось наследников.
  2. Каков состав унаследованной имущественной массы.
  3. Какова стоимость имущества.
  4. Каковы размеры долговых обязательств, подлежащих взысканию с наследников.

Местные суды, когда выносили свои решения, не стали вникать в детали этих вопросов.

Позиция Верховного суда

Представители высшего судебного органа РФ решили, что судьями местных судов были проигнорированы некоторые материалы этого процесса. Дело в том, что наследниками стали и дочь, и сын покойного (п. 1 ст. 1175 ГК РФ; ст. 323 ГК РФ).

Прошел год с момента смерти их отца, и в то время другой займодатель занялся взысканием долга с наследников. В его роли выступило частное лицо, взыскавшее с детей должника сумму, превышающую полтора миллиона рублей.

Претензии к наследникам предъявили:

– истец (банк, о котором идет речь);
– другой крупный банк (подал иск позднее);
– поочередно несколько граждан (ст. 321 ГК РФ).

Так что местным судам необходимо было не отмахиваться от пояснений наследницы, а заняться выяснением, хватит ли унаследованного имущества на выплату новому истцу, в роли которого выступил очередной банк. Ведь основная часть имущества уже ушла на погашение долга наследодателя.

То есть наследникам изначально не имело смысла принимать наследство, обремененное такими долгами, просто дети покойного о них не знали. Дальше наследникам пришлось бы погашать долги отца уже за счет своих личных сбережений.

Краевой суд по необъяснимым причинам отказался услышать доводы дочери покойного. А ведь она подтверждала своими расчетами, что долгов, скрытых до определенного момента, у покойного оказалось намного больше, чем имущества, оставленного в наследство. Но судьи посчитали эти расчеты:

– необоснованными;
– неподтвержденными;
– неубедительными;
– явно завышенными в пользу ответчицы.

Верховный суд еще раз указал, что кредитор может добиваться погашения задолженности лишь в пределах того наследства, что было получено. И наследникам необходимо отстаивать именно эту позицию, так как она касается как раз их ситуации.

Верховный суд направил дело для нового рассмотрения в нижестоящие судебные инстанции.

Как наследнику узнать, остался ли наследодатель кому-то должен

Нет гарантированного способа выяснить, висят ли долги на наследстве. Разве что стоит обратиться к высококвалифицированному юристу, чтобы этот опытный профи по поручению заинтересованного лица прояснил данный вопрос:

– в местных банках;
– у частных займодателей;
– у нотариусов;
– у деловых партнеров.

От невыгодного наследства можно отказаться (п. 2 ст. 1157 ГК РФ) или же попросту не заниматься его принятием. Во втором случае гражданин не заявляет о себе, как о законном правопреемнике, в установленный законом срок. Согласно общим правилам, отказаться от дележа имущественной массы допустимо в течение 6-ти мес. со дня кончины наследодателя. Отказ от наследства или игнорирование возможности получения своей доли избавляет близкого родственника от обязанности отвечать по долгам.

Позиция кредиторов

Займодатели сами заинтересованы в том, чтобы имуществом покойного поскорее завладел новый хозяин. Тогда к этому лицу будет предъявлено требование, это облегчит процесс получения задолженности. Так что займодатель должен обратиться в нотариальную контору, документально обосновав свою заинтересованность в обозначенном деле, чтобы нотариус указал на наследника.

Однако кредитор может не знать о смерти заёмщика. Хотя информация об открытии наследственного дела имеется в Единой информационной системе нотариата, и сведения в ЕИС не являются секретными, всё же не всегда займодатели их отслеживают.

“Запоздавшие” кредиторы

Наследник может поступить хитро: не принимать наследство до последнего дня, ожидая появления кредиторов. И если такие лица не заявят о себе, значит, наследство “чистое”, его можно принимать.

Однако опытные кредиторы могут навести информацию о благосостоянии предположительного наследника и явиться впоследствии. Тогда придется платить или доказывать, что полученное имущество не имеет сколь-либо значимой материальной ценности.

Когда наследство – бизнес

Правопреемник, унаследовавший бизнес, будет отвечать по долгам прежнего владельца фирмы по общим правилам (ст. 1178 ГК РФ). Такой подход частично защищает контрагентов от риска потерять деньги. Однако стоимость наследства в связи с кончиной владельца бизнеса может резко снизиться. И тогда наследнику уже придется отвечать по долгам, которые окажутся несоразмерно выше стоимости имущества. К тому же активы могут “обратиться в прах”.

Дело в том, что пока нет в законе статей, защищающих права добросовестно действующих наследников (лишь общие положения в п. 2 ст. 1153 ГК РФ по поводу фактического принятия наследства). Предположительному правопреемнику опасно вкладывать личные средства в поддержание бизнеса, которое будет передано ему с неизвестно какими долгами.

Ситуации, когда стоит задуматься об отказе от наследства

Отказаться от наследства гражданин вправе в любой момент из отведенных 6-ти месяцев. И даже в случае его принятия. Однако тогда потребуется надежное юридическое сопровождение, ведь придется обращаться в суд. Только судья может отменить принятие наследства, если оно уже принято.

А вот принять наследство частично не удастся (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Иначе каждому наследнику захотелось бы выбрать из наследственной массы самое ценное имущество, а от всего прочего, включая долги, отказаться. Или же отказаться от малозначительного имущества и долгов “в пользу” другого лица.

Если нет завещания (в этом документе могут распределяться и долги), тогда будет действовать принцип пропорциональности. Наследники по закону получат определенные доли наследства, а расплачиваться им по долгам придется пропорционально полученной выгоде.

Но и в случае оформления завещания наследодателю не удастся обмануть кредиторов. Некоторые граждане думают, что можно оставить всё ценное имущество одному наследнику, а другому передать всякое ненужное совместно с долгами. Тогда такой “обиженный” наследник откажется от принятия на себя обязательства становиться наследопринимателем, и долги “зависнут”. Или же таким наследником может оказаться никому не известный гражданин, которого еще долго придется искать, чтобы передать ему какие-то вещи и взыскать крупный долг.

Успешный наследник, получивший хороший куш, может заявить, что ему нет дела до того, принял другой наследоприниматель свою долю в настоящий момент или нет. Он возьмет свою часть наследства, продаст ее и уедет. А другой наследник, когда его обнаружат (если обнаружат), откажется принимать наследство.

Также в завещание может быть вписано лицо, которое соглашается платить по всем счетам, но на самом деле ничего не имеет. А долю он получает копеечную. Вот и останется кредитор со своими ценными бумагами, которые ничего не стоят. Хотя здесь он может задействовать принцип солидарной ответственности наследников. Но защитить его позицию сможет только суд.

Совершить такую махинацию завещателю и его наследникам вряд ли удастся еще и потому, что кредитор, если дело касается ведения бизнеса, непременно обнаружит подвох. Завещание будет оспорено в суде, как и излишне выгодная позиция основного наследника. Такой документ однозначно признают оспоримой, недействительной сделкой (п. 3 ст. 166 ГК РФ). Также подобное завещание обретает признаки притворной сделки, скрывающей другую – с истинными целями (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Задействованный юрист поможет клиенту-наследнику или нанимателю-заёмщику определить свою выгоду. Но для этого компетентному адвокату потребуется более детально раз